Понятие, признаки и функции гражданско-правовой ответственности

    1. Термин
      «договор» определяется в следующих
      значениях:

  1. как
    юридический факт (сделка). как возникшие
    из договора обязательства его участников
    (договор — обязательство).
    Согласно п.3 ст. 420 ГК
    РФ к обязательствам, возникшим из
    договора, применяются общие положения
    об обязательствах (статьи 307 — 419), если
    иное не предусмотрено правилами ГК об
    отдельных видах договоров.

  2. как
    письменное выражение соглашения сторон
    (договор — документ). Согласно п.1 ст. 420
    ГК РФ договор — соглашение двух или
    нескольких лиц об установлении, изменении
    или прекращении гражданских прав и
    обязанностей.

В
данном смысле договор представляет
собой разновидность сделки и характеризуется
двумя основными чертами:

  1. наличием
    согласованных действий участников,
    выражающих их взаимное волеизъявление;

  2. направленностью
    данных действий (волеизъявления) на
    установление, изменение или прекращение
    гражданских прав и обязанностей сторон.

    1. Значение
      договора

  1. С
    помощью договоров экономические
    отношения подвергаются саморегулированию
    их участников — наиболее эффективному
    способу организации хозяйственной
    деятельности.

  2. Реализация
    сторонами договора их собственных,
    частных интересов становится основным
    стимулом его надлежащего исполнения
    и достижения при этом необходимых
    экономических результатов.

  3. Гражданско-правовой
    договор дает своим участникам возможность
    свободно согласовать свои интересы и
    цели и определить необходимые действия
    по их достижению.

  4. Он
    придает результатам такого согласования
    общеобязательную для сторон юридическую
    силу, при необходимости обеспечивающую
    его принудительную реализацию.

4) Вина правонарушителя.

Совокупность
перечисленных условий, по общему правилу
необходимых для возложения
гражданско-правовой ответственности
на конкретное лицо, называется составом
гражданского правонарушения. Отсутствие
хотя бы одного из указанных условий
ответственности, как правило, исключает
ее применение.

  1. Меры гражданско-правовой ответственности и способы гражданско-правовой защиты

С.
Н. Братусь под
ответственностью понимает меры
государственного или общественного
принуждения, включая понуждение должника
к испол­нению принятой на себя
обязанности в натуре. 

Такой
подход приводит к отождествлению понятий
«санкция» и «ответственность»,
поскольку на принудительную силу
государства опирается любая санкция,
предусмотрен­ная в нормативном акте.

Необходимо
различать меры граждан­ско-правовой
ответственности и иные предусмотренные
законом способы защиты гражданских
прав,
которые именуются мерами защи­ты
гражданских прав.

Под
мерами защитыпонимаются
такие санкции, которые направлены на
предупреждение или пресечение
правонарушения, а если оно последовало,
— то на восстановление положения,
существовавше­го до правонарушения.
К таким мерам
защиты относятся согласно ст. 12 ГК РФ:
признание права; присуждение к исполнению
обязательства в натуре;

Необходимость
такого разграничения вы­текает из
того факта, что применение мер
гражданско-правовой от­ветственности
допускается, по общему правилу, при
наличии вины правона­рушителя, а иные
меры защиты могут применяться независимо
от вины пра­вонарушителя.
Недостаток рассматриваемой концепции
заключается также в том, что она оставляет
за чертой гражданско-правовой
ответственности добровольное возмещение
должником убытков кредитору или уплату
не­устойки, если они произведены не
под угрозой принуждения, а в силу
внут­ренней убежденности должника в
необходимости возмещения убытков,
уп­латы неустойки и т. п.

Гражданско-правовая
ответственность отличается от других
гражданских способов защиты прав тем,
что принудительность заключается не в
простом обращении управомоченного
субъекта к компетентному органу за
защитой, а в реальности и неотвра­тимости
давления на нарушителя, применение мер
гражданской ответственности реально
подкреплено и обеспечено принуждением,
возможностью надавить на обязанное
лицо.

Мерами
гражданско-правовой ответственности
являются гражданско-правовые санкции
— предусмотренные законом имущественные
меры государственно-принудительного
характера, применяемые судом к
правонарушителю с целью компенсации
имущественных потерь потерпевшего и
возлагающие на правонарушителя
неблагоприятные имущественные последствия
правонарушения.

Понятие, признаки и функции гражданско-правовой ответственности

    1. «Гражданско-правовая
      ответственность»
      :

  1. Одна из форм
    государственного принуждения, состоящая
    во взыскании судом с правонарушителя
    в пользу потерпевшего имущественных
    санкций, перелагающих на правонарушителя
    невыгодные имущественные последствия
    его поведения и направленных на
    восстановление нарушенной имущественной
    сферы потерпевшего (Е.А. Суханов).

  2. Применение к
    правонарушителю таких мер, в результате
    которых у правонарушителя изымается
    и передается потерпевшему имущество,
    которое правонарушитель не утратил
    бы, если бы не совершил правонарушение
    (А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой).

Наряду
с термином «ответственность» в
законодательстве и договорной практике
употребляется термин
«санкция».
Это более широкое понятие
в ГК не используется; оно означает
совокупность
правовых последствий несоблюдения норм
права, отдельные из которых ответственностью
не являются, а также только некоторые
виды имущественной ответственности —
штрафы и пени.

    1. Признаки
      гражданско-правовой ответственности:

  1. гражданско-правовая
    ответственность наступает в виде
    лишений имущественного характера.

Не все меры
имущественного характера, предусмотренные
гражданским законодательством на случай
правонарушения, относятся к
гражданско-правовой ответственности.
Например, ст. 398 ГКРФ устанавливает
последствия неисполнения обязательства
передать индивидуально определенную
вещь, которые наступают в виде
принудительного изъятия вещи у должника
и передачи ее кредитору.

  1. Имущественные
    санкции взыскиваются в пользу потерпевшей
    стороны
    .

  2. Направленность
    на эквивалентное возмещение потерпевшему
    причиненного вреда.

    Природа
    гражданско-правовой ответственности
    является компенсационной: имущественные
    потери потерпевшего компенсируются
    за счет имущества правонарушителя.

  1. Понятие
    и основания прекращения обязательств

Основания
прекращения обязательств – предусмотренные
гражданским законодательством
правопрекращающие юридические факты,
с наступлением которых погашаются
составляющие содержание обязательственных
правоотношений права и обязанности.

Согласно
ст.407 ГК обязательство прекращается
полностью или частично по основаниям,
предусмотренным ГК, другими законами,
иными правовыми актами или договором.
Прекращение обязательства по требованию
одной из сторон допускается только в
случаях, предусмотренных законом или
договором.

Стороны
своим соглашением вправе прекратить
обязательство и определить последствия
его прекращения, если иное не установлено
законом или не вытекает из существа
обязательства.

Классификация
оснований прекращения обязательств:

  1. договор
    является формой установления хозяйственных
    связей между участниками экономического
    оборота и основанием возникновения их
    взаимных обязанностей и прав.

  2. Договор
    позволяет его участникам определить
    и согласовать их взаимные права и
    обязанности. Практическое осуществление
    этой функции договора предполагает
    наличие необходимой свободы
    (диспозитивности) в законодательной
    регламентации условий договора
    и предоставление его участникам
    права самостоятельно определять условия
    договора в рамках общих предписаний
    закона.

  3. Заключение
    договора создает для сторон правовые
    гарантии. Это означает, что договор
    подлежит обязательному исполнению
    (ст. 425 ГК РФ), одностороннее изменение
    его условий допускается только в
    определенных случаях и лишь по решению
    суда (ст. 450 ГК РФ), а нарушение принятых
    по договору обязательств влечет
    обязанность возместить причиненные
    этим убытки (ст. 15, 393 ГК РФ).

  4. Договор
    применяется не только в сфере имущественных
    отношений, основанных на использовании
    товарно-денежных категорий (такие
    договоры именуются товарными), но и
    для регламентации организационных
    отношений.

    1. Содержание
      договора

Содержание
договора как соглашения (сделки)
составляет совокупность согласованных
его сторонами условий, в которых
закрепляются права и обязанности
контрагентов, составляющие содержание
договорного обязательства. В письменных
договорах условия излагаются в виде
отдельных пунктов. К основному тексту
письменного договора могут добавляться
различные согласованные сторонами
приложения и дополнения, также входящие
в его содержание в качестве составных
частей договора.

Предлагаем ознакомиться  Ключевые навыки без опыта работы

Среди
условий договора выделяют:

  1. существенные
    условия — все условия договора, которые
    требуют согласования, при отсутствии
    соглашения сторон хотя бы по одному из
    них договор признается незаключенным
    (п. 1 ст. 432 ГК), т.е. несуществующим (О.Н.
    Садиков); это условия, которые закон
    считает необходимыми и достаточными
    для возникновения того или иного
    договорного обязательства (А.П. Сергеев,
    Ю.К. Толстой).

Существенными
закон признает следующие условия (абз.
2 п.1 ст. 432 ГК РФ):

    1. о
      предмете договора;

    2. прямо
      названные в законе или иных правовых
      актах как существенные;

    3. необходимые
      для договоров данного вида;

    4. условия,
      относительно которых по заявлению
      одной из сторон должно быть достигнуто
      соглашение.

Условия
о предмете договора индивидуализируют
предмет исполнения. Пример: существенным
условием договора купли-продажи является
условие о его предмете, т.е. товаре.
Согласно п.3 ст. 455 ГК РФ условие договора
купли-продажи о товаре считается
согласованным, если договор позволяет
определить наименование и количество
товара. При отсутствии четких указаний
в договоре на его предмет исполнение
по нему становится невозможным, а договор
должен считаться незаключенным.

В
ряде случаев закон сам называет условия
договора в качестве существенных.
Например, в ст. 942 ГК прямо указаны
существенные условия договора страхования,
а в ст. 1016 ГК перечислены существенные
условия договора доверительного
управления имуществом.

Механизм заключения договора

Условие
о цене согласно ГК по общему правилу
существенным не является. В силу п. 3
ст. 424 ГК РФ в случаях, когда в возмездном
договоре цена не предусмотрена и не
может быть определена исходя из условий
договора, его исполнение должно быть
оплачено по цене, которая при сравнимых
обстоятельствах обычно взимается за
аналогичные товары, работы или услуги.

Лишь при заключении отдельных договоров
ГК РФ и иные законы требуют обязательного
определения цены и, следовательно,
признают это условие существенным
(продажа недвижимости — п.1 ст.555 ГК,
продажа товаров в кредит с рассрочкой
платежа — п.1 ст.489 ГК, договоры ренты —
п.1 ст.583 ГК и др.).

Применительно
к некоторым договорам в ГК назван
достаточно широкий круг существенных
условий. Например, согласно п.1 ст.339 ГК
в договоре о залоге должны быть указаны
предмет залога и его оценка, существо,
размер и срок исполнения обязательства,
обеспечиваемого залогом. В договоре
должно также содержаться указание на
то, у какой из сторон находится заложенное
имущество.

Существенные
условия договора с точки зрения
организации и техники заключения
договоров подразделяются на:

    1. Предписываемые
      — условия, названные законом в качестве
      необходимых для заключения договоров
      данного вида, например условия о
      предмете договора. Они подлежат
      обязательному согласованию сторонами
      под страхом признания договора
      незаключенным.

    2. Инициативные
      — условия, которые не требуются законом
      для заключения договора, а включены в
      него исключительно по желанию сторон.
      Например: условия, конкретизирующие
      срок исполнения договора (графики
      отгрузок товара, сдачи этапов работ и
      т.п.); условия, направленные на
      дополнительное улучшение качества
      предмета исполнения или повышение его
      сохранности (о таре или упаковке,
      порядке приемки товара или результата
      работ и т.п.); условия об особенностях
      ответственности за нарушение договора
      и др. При их отсутствии конкретный
      договор будет считаться заключенным,
      но при его исполнении стороны могут и
      не получить того результата, на который
      рассчитывали (например, отсутствие
      графиков сдачи отдельных этапов работ
      может сказаться на общем сроке их
      выполнения; отсутствие условий о
      порядке сдачи-приемки товара может
      привести к его количественным и
      качественным потерям; отсутствие
      условия о неустойке — к безответственности
      контрагента и т.д.).

Согласно
п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ от
14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее
пределах» для определения условий
договоров стороны могут воспользоваться
примерными условиями (стандартной
документацией), разработанными в том
числе саморегулируемыми и иными
некоммерческими организациями участников
рынка для договоров соответствующего
вида и опубликованными в печати (статья
427 ГК РФ).

При этом стороны могут своим
соглашением предусмотреть применение
таких примерных условий (стандартной
документации) к их отношениям по договору
как в полном объеме, так и частично, в
том числе по своему усмотрению изменить
положения стандартной документации
или договориться о неприменении отдельных
ее положений.

  1. обычные
    условия – условия, отражающие
    распространенные типичные условия
    договоров и предусматриваемые
    диспозитивными нормами, от которых
    стороны при заключении договора могут
    отступать, если такие типичные условия
    для них неприемлемы и они желают
    исполнения договора на отличающихся
    условиях. К числу обычных условий
    относятся срок и место исполнения,
    момент перехода права собственности,
    обязательства сторон по хранению и
    ремонту предмета договора, обязанность
    страхования имущества и т.д.

Согласно
п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ от
14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее
пределах» если при заключении договора
стороны пришли к соглашению, что его
отдельные условия определяются путем
отсылки к примерным условиям (статья
427 ГК РФ), судам следует учитывать, что
при внесении в эти примерные условия
изменений последние распространяют
свое действие на возникающие из договора
отношения лишь в случае, когда это прямо
предусмотрено сторонами либо в самом
договоре, либо в последующем соглашении.

В силу пункта 5 статьи 421 и пункта 2 статьи
427 ГК РФ если условие договора не
определено сторонами или диспозитивной
нормой, соответствующие условия
определяются обычаями, применимыми к
отношениям сторон. В случаях, когда в
договоре не содержится отсылка к
примерным условиям, такие примерные
условия применяются к отношениям сторон
в качестве обычаев, если они отвечают
требованиям, установленным статьей 5 и
пунктом 5 статьи 421 ГК РФ

  1. Случайные
    условия – выражают особенности
    взаимоотношений сторон, их специфические
    требования к предмету и порядку
    исполнения договора. Ввиду разнообразия
    таких условий они не могут быть заранее
    предусмотрены в нормах законодательства,
    а также обычаями и должны определяться
    при заключении договора. Примером
    условий этой группы являются договоренности
    сторон о способах обеспечения исполнения
    (неустойке, задатке, поручительстве и
    т.д.), страховании рисков, рассрочке
    платежа, порядке приемки товара по
    качеству и особой процедуре разрешения
    споров (третейский суд).

  1. По
    мнению А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого,
    случайными
    называются такие условия, которые
    изменяют либо дополняют обычные условия.
    Они
    включаются в текст договора по усмотрению
    сторон. Их отсутствие, так же как и
    отсутствие обычных условий, не влияет
    на действительность договора. В отличие
    от обычных они приобретают юридическую
    силу лишь в случае включения их в текст
    договора. В отличие от существенных,
    отсутствие случайного условия лишь в
    том случае влечет за собой признание
    данного договора незаключенным, если
    заинтересованная сторона докажет, что
    она требовала согласования данного
    условия. В противном случае договор
    считается заключенным и без случайного
    условия. Например, если при согласовании
    условий договора купли-продажи стороны
    не решили вопрос о том, каким видом
    транспорта товар будет доставлен
    покупателю, договор считается заключенным
    и без этого случайного условия. Однако
    если покупатель докажет, что он предлагал
    договориться о доставке товара воздушным
    транспортом, но это условие не было
    принято, договор купли-продажи считается
    незаключенным.

Предлагаем ознакомиться  Договор долевого участия в строительстве 2020: образец, риски

https://www.youtube.com/watch?v=upload

1.
наступающие по воле их участников

К
основаниям прекращения обязательств,
наступающих по воле их участников
относятся:

  1. надлежащее
    исполнение (ст. 408 ГК);

  2. отступное
    (ст. 409 ГК);

  3. зачет
    встречного требования (ст.410 – 412 ГК);

  4. новация
    (ст. 414 ГК);

  5. прощение
    долга (ст. 415 ГК).

Указанные
способы по своей юридической природе
являются сделками.

2.
независимо от их воли.

Основания
прекращения обязательств, наступающие
независимо от воли их участников не
относятся к сделкам и прекращают
обязательство независимо от достижения
его цели. Таковы:

  1. совпадение
    должника и кредитора в одном лице (ст.
    413 ГК);

  2. невозможность
    исполнения (ст. 416 ГК);

  3. принятие
    специального акта государственного
    органа (ст. 417 ГК);

  4. смерть
    гражданина (должника/кредитора),
    участвовавшего в обязательстве личного
    характера (ст.418);

  5. ликвидация
    юридического лица (ст. 419 ГК).

2. В зависимости от юридического факта:

  1. возникающие
    на основании закона (или иного правового
    акта) – например, вследствие издания
    акта государственного органа, совпадение
    должника и кредитора в одном лице и
    пр.,

  2. возникающие
    на основании сделки – например, зачет
    встречных требований. Прекращающие
    обязательство сделки могут быть как
    односторонними (надлежащее исполнение,
    зачет встречного требования), так и
    двусторонними (отступное, новация и
    прощение долга).

  1. связанные
    с полным освобождением участников
    обязательства от их прав и обязанностей
    (например, совпадение должника и
    кредитора в одном лице, прекращение
    обязательства в связи невозможностью
    исполнения, вызванное смертью гражданина
    или ликвидацией ЮЛ и т.д.).

  2. Связанные
    с частичным освобождением, когда
    возникают определенные правовые
    обязанности, связанные с возвратом
    имущества или проведением расчетов,
    вытекающих из ранее существовавшего
    обязательства (зачет, отступное и т.д.).

  1. Прекращение
    обязательства надлежащим исполнением

Надлежащее
исполнение обязательства – способ
прекращения обязательства, свидетельствующее
о достижении той цели, которая была
поставлена участниками перед обязательством
и которое соответствует всем условиям
самого обязательства и требованиям
законодательства, установленным для
данного вида обязательств.

Факт
исполнения обязательства во взаимоотношениях
предпринимателей обычно подтверждается
составлением двустороннего акта приемки.
В бытовых сделках подтверждением
исполнения является расписка кредитора
или возвращенный им долговой документ.
В иных случаях и при наличии спора могут
использоваться доказательства,
допускаемые правилами гражданского
процесса.

Согласно
п.2 ст. 408 ГК РФ кредитор, принимая
исполнение, обязан по требованию должника
выдать ему расписку в получении исполнения
полностью или в соответствующей части.
Если должник выдал кредитору в
удостоверение обязательства долговой
документ, то кредитор, принимая исполнение,
должен вернуть этот документ, а при
невозможности возвращения указать на
это в выдаваемой им расписке.

Согласно
Постановлению Пленума ВАС РФ от 14.03.2014
N 17 «Об отдельных вопросах, связанных
с договором выкупного лизинга»
надлежащее исполнение лизингополучателем
обязательств по уплате всех лизинговых
платежей, предусмотренных договором
лизинга, означает прекращение договора
лизинга в связи с надлежащим исполнением
его сторонами своих обязательств (статья
408 ГК РФ), вследствие чего залог предмета
лизинга прекращается применительно к
пункту 2 статьи 354 ГК РФ, при этом положения
статьи 353 ГК РФ к отношениям сторон
применению не подлежат.

Согласно
аб.3 п.2 ст. 408 ГК РФ при отказе кредитора
выдать расписку, вернуть долговой
документ или отметить в расписке
невозможность его возвращения должник
вправе задержать исполнение. В этих
случаях кредитор считается просрочившим.

https://www.youtube.com/watch?v=ytadvertiseru

Необходимо
отличать принцип надлежащего исполнения
обязательства от принципа его реального
исполнения. Принцип надлежащего
исполнения предполагает, что обязательство
должно быть исполнено надлежащими
субъектами, в надлежащем месте, в
надлежащее время, надлежащим предметом
и надлежащим образом.

  1. Отступное
    как основание прекращения обязательств

Отступное
— соглашение сторон обязательства о его
прекращении путем предоставления взамен
первоначального иного исполнения,
которым может быть, в частности, уплата
денег или передача имущества (ст.409 ГК)..

Согласно
п.15 ИП Президиума ВАС РФ от 16.02.2001 № 59
«Обзор практики разрешения споров,
связанных с применением ФЗ РФ «О
государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним»,
поскольку статья
409
ГК не содержит требований о государственной
регистрации соглашения, определяющего
размер, сроки и порядок предоставления
в качестве отступного недвижимого
имущества, то, следовательно, такое
соглашение не нуждается в отдельной
государственной регистрации.

Согласно
п.1 ИП Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 № 102
«Обзор практики применения арбитражными
судами ст. 409 ГК РФ» обязательство
прекращается с момента предоставления
отступного взамен исполнения, а не с
момента достижения сторонами соглашения
об отступном. Соглашение об отступном
порождает право должника на замену
исполнения и обязанность кредитора
принять отступное.

Предлагаем ознакомиться  Зарплата председателя ТСЖ в 2020

Согласно
п.2 ИП Президиума ВАС № 102 в случае
заключения соглашения об отступном
кредитор не вправе требовать исполнения
первоначального обязательства до
истечения установленного сторонами
срока предоставления отступного.

В
отличие от новации, дополнительные
обязательства при отступном по общему
правилу сохраняются. Согласно п.3 ИП
Президиума ВАС РФ № 102 если иное не
следует из соглашения об отступном, с
предоставлением отступного прекращаются
все обязательства по договору, включая
и обязательство по уплате неустойки.

Отличие
отступного от новации может быть
проведено также по его наименованию и
содержанию, в котором направленность
воли сторон на согласование отступного
обычно достаточно ясно выражена. Форму
и размер отступного свободно определяют
участники соглашения о нем. Закон
позволяет использовать в качестве
отступного уплату неустойки (п. 3
ст.

396 ГК РФ), что освобождает уплатившего
неустойку должника от исполнения
обязательства в натуре. При этом
обязательство прекращается не в момент
достижения его участниками соглашения
об отступном, а в момент предоставления
должником кредитору нового исполнения
(которое по стоимости может не только
быть меньше первоначального исполнения,
но и совпадать с ним, и даже превышать
его).

Отступное
согласно п.1 ст. 182 НК РФ признается в
качестве объекта налогооблажения.

  1. Зачет:
    понятие, порядок и условия. Недопустимость
    зачета

Зачет
как способ прекращения обязательств
осуществляется по воле сторон. Согласно
п.13 ИП Президиума ВАС РФ от 29.12.2001 № 65
«Обзор практики разрешения споров,
связанных с прекращением обязательств
зачетом встречных однородных требований»
зачет является односторонней сделкой.

Согласно
ст. 410 ГК Обязательство прекращается
полностью или частично зачетом встречного
однородного требования, срок которого
наступил либо срок которого не указан
или определен моментом востребования.
В случаях, предусмотренных законом,
допускается зачет встречного однородного
требования, срок которого не наступил.
Для зачета достаточно заявления одной
стороны.

1)выставляемые
к зачету требования должны быть
встречными, предъявляемыми друг к другу
одними и теми же лицами, каждое из которых
в одном обязательстве выступает
кредитором, а в другом – должником.

Однако
из этого общего правила допущены два
исключения. Согласно ст. 364 ГК поручитель
вправе выдвигать против требования
кредитора возражения, которые мог бы
представить должник, и, следовательно,
заявлять к зачету требования должника
к кредитору. Аналогичное правило
установлено для случаев уступки
требования (цессии): должник вправе
зачесть против требования нового
кредитора свое требование к прежнему
кредитору (ст. 412 ГК).

2)
данные требования должны быть однородными,
т.е. такими, предметом которых является
одинаковое имущество, определенное
родовыми признаками. Чаще всего зачет
используется для прекращения встречных
денежных обязательств. Например, один
гражданин дал другому взаймы некоторую
денежную сумму, а затем купил у него же
определенную вещь. В этом случае он
может зачесть в счет покупной цены сумму
займа, однако при условии, что срок
возврата займа наступил.

3)наступление
срока исполнения по встречным
обязательствам.

Механизм заключения договора

В
противном случае зачет невозможен.
Зачету подлежат также обязательства с
неопределенным сроком и обязательства,
по которым допускается досрочное
исполнение. Проведение зачета по
обязательствам, срок исполнения по
которым не наступил, допускается только
в предусмотренных законом случаях. Но
на сегодняшний день норм, предусматривающих
такую возможность не существует.

Согласно
п. 1 Информационного письма Президиума
ВАС РФ от 29.12.2001 № 65 «Обзор практики
разрешения споров, связанных с прекращением
обязательств зачетом встречных однородных
требований» обязательство не может
быть прекращено зачетом встречного
однородного требования, срок которого
наступил, после предъявления иска к
лицу, имеющему право заявить о зачете.

В
п.7 Информационного письма Президиума
ВАС РФ от 29.12.2001 № 65 указано, что статья
410 ГК РФ не требует, чтобы предъявляемое
к зачету требование вытекало из того
же обязательства или из обязательств
одного вида. Согласно п.8 ИП ВАС РФ № 65
если иное не предусмотрено договором,
арендатор имеет право после прекращения
договора аренды зачесть в счет арендных
платежей стоимость неотделимых улучшений,
произведенных с согласия арендодателя
за счет собственных средств

Согласно
аб.4 п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ от
14.03.2014 N 16 «О свободе договора и ее
пределах» «Нормы статьи
410 ГК
РФ, устанавливающие предпосылки
прекращения обязательства односторонним
заявлением о зачете, не означают запрета
соглашения договаривающихся сторон о
прекращении неоднородных обязательств
или обязательств с ненаступившими
сроками исполнения и т.п.»

2.1. Функции гражданско-правового договора имеют следующие характерные черты:

  1. юридико-технические
    условия. К ним относятся обозначение
    участников договора и их юридический
    адрес (местожительство граждан и место
    нахождения юридического лица), язык
    договора, дата и место его совершения,
    а также обозначение и подписи лиц,
    уполномоченных на подписание договора.
    Все условия договора будут в дальнейшем
    влиять на взаимные права и обязанности
    его участников и должны формулироваться
    с необходимой полнотой и четкостью.

https://www.youtube.com/watch?v=ytdevru

А.П.
Сергеев, Ю.К. Толстой считают, что на
практике под содержанием договора
понимают права и обязанности сторон.